GSL / Российское право / Колонка корпоративного юриста

Колонка корпоративного юриста

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Дате Автору Количеству просмотров Количеству комментариев
  • 03.04.2014 Ирина Великанова, Юрисконсульт GSL Law & Consulting 0 0 1400

    Отказ в регистрации ИП по причине отсутствия постоянно регистрации по месту жительства

    Действия налогового органа правомерны. Указание в бланках заявления по форме №Р21001 сведений об адресе временной регистрации по месту пребывания при наличии у гражданина отметки в паспорте о постоянной регистрации по месту жительства неправомерно.
     
    Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно п. 3 ст. 8 вышеуказанного закона государственная регистрация индивидуального предпринимателя должна осуществляться по месту жительства гражданина.

    Для регистрации индивидуального предпринимателя в налоговый орган следует представить документы, определенные п. 1 ст. 22.1 закона, в частности заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №Р21001, утв. Приказом ФНС от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@  «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

    Порядок заполнения заявления по форме №Р21001 приведен в Требованиях к оформлению документов (далее по тексту – Требования), представляемых в налоговый орган, утв. Приказом ФНС от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@.
    Согласно п. 14.8 Требований раздел 6 «Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации» заполняется с учетом положений пункта 2.9.6 Требований. В разделе 6 «Адрес места жительства» указываются сведения об адресе места жительства в РФ. При отсутствии в паспорте гражданина отметки о постоянной регистрации по месту жительства данный раздел заполняется на основании документа, подтверждающего регистрацию физического лица по месту пребывания на территории РФ.

    Таким образом, исходя из буквального толкования Требований, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя по адресу временной регистрации по месту  пребывания гражданину можно только при отсутствии штампа о постоянной регистрации по месту жительства.

    В противном случае, может последовать отказ налогового органа в регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя со ссылкой на пп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (непредставление заявителем определенных ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации документов).

  • 03.04.2014 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 0 0 977

    Некоторые вопросы применения ЕСХН

    Применение единого сельскохозяйственного налога при указанных условиях правомерно.
     
    Порядок применения системы налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога регулируется главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации. По п.5 ст. 346.2 НК РФ сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, если по итогам работы за календарный год, предшествующий году, в котором организация или индивидуальный предприниматель подают заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций или индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства или доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов данных кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов, составляет не менее 70 процентов.

    Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2007 в разделе А код 01 выделены "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях", предоставление услуг в области растениеводства и животноводства.

    Учитывая, что согласно вышеуказанным правовым нормам предоставление услуг в области сельского хозяйства приравнивается к собственному сельхозпроизводству, что за оказанные услуги была получена оплата, нет оснований для исключения ее из расчета, дающего право на применение ЕСНХ, установленного для товаропроизводителей.

  • 01.02.2014 Елена Данкова, Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting 0 1 35 15542

    Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке

    Получение резидентом РФ на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ, денежных средств в качестве дивидендов от нерезидента неправомерно, так как противоречит валютному законодательству РФ.
     
    Федеральный закон N 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон N 173-ФЗ) дает закрытый перечень операций, на основании которых резиденты РФ могут получать денежные средства на счета (во вклады), открытые ими в иностранных банках за пределами территории РФ (Статья 12 Закона N 173-ФЗ).

    Так, резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами РФ, денежные средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или других своих счетов (вкладов), открытых в банках за пределами территории Российской Федерации (ч. 4 ст. 12 Закона N 173-ФЗ).

    Помимо этого, допустим перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации (пп ж п.9 ч.1 ст. 1 Закона N 173-ФЗ), а также перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации (пп з п.9 ч.1 ст. 1 Закона N 173-ФЗ).

    Также, на счета резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях иностранных государств – членов ОЭСР или ФАТФ,  могут быть зачислены суммы в иностранной валюте, полученные по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет (ч. 5 ст. 12 Закона N 173-ФЗ).

    Кроме этого, допустимые с точки зрения валютного законодательства операции, в результате которых могут быть зачислены денежные средства на счета резидента в иностранном банке, указаны в пунктах 10 - 12, 16 - 18 части 1 статьи 9, абзацах шестом - восьмом части 2 статьи 14, а также пунктах 1 - 3 и 6 части 2 статьи 19 Закона N 173-ФЗ.

    Такая операция, как получение физическим лицом - резидентом РФ суммы дивидендов от нерезидента на свой  счет в иностранном банке, в вышеуказанный перечень не входит и, следовательно, будет противоречить действующему валютному законодательству РФ. Не будет являться нарушением валютного законодательства получение дивидендов от нерезидента на счет в уполномоченном банке, с которого, при необходимости, можно будет осуществить перевод на счет резидента за рубежом.

  • 31.01.2014 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 0 0 1311

    С 1 октября 2013 года изменились требования к ведению реестра акционеров акционерных обществ

    Так, согласно пункту 2 статьи 149 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 года № 142-ФЗ) учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.

    Акционерные общества, которые на день вступления в силу Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ (согласно статье 3  указанный Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2013 года) в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ были держателями реестров акционеров этих обществ, сохраняют право вести указанные реестры в течение года после дня вступления в силу Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ. По истечении года (1 октября 2014 года) после дня вступления в силу данного Закона указанные акционерные общества обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, в соответствии с пунктом 2 статьи 149 ГК РФ (статья 3 Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ).
     

  • 22.10.2013 Ирина Великанова, Юрисконсульт GSL Law & Consulting 1 1 22 29227

    Оплата работы педагогов сверх установленного объема учебной нагрузки

    В соответствии с п. 34.1 Примерного положения об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений по виду экономической деятельности «Образование», утв. Приказом Минсельхоза РФ от 17.10.2008 года №467 оплата труда работников общеобразовательных учреждений устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.

    Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется, исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

    Если с согласия работника на него возлагается педагогическая работа сверх установленного при тарификации объема учебной нагрузки, ему производится дополнительная оплата фактически выполненных часов.

    Из Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образовании и науки РФ, на 2012-2014 годы, утв. Профсоюзом работников народного образования и науки РФ (далее по тексту – Отраслевое соглашение), Минобрнауки России 22.02.2012 г. №СОГ-3/12, п. 5.1. («Порядок и условия почасовой оплаты труда») Письма Минобрнауки России и Профсоюза работников народного образования и науки РФ №АФ-947/96 от 26.10.2004 г. следует, что ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ, преподавателей и других педагогических работников образовательных учреждений применяется, в том числе, при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося НЕ СВЫШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ.

    Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось СВЫШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ, производится СО ДНЯ НАЧАЛА ЗАМЕЩЕНИЯ за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАРИФИКАЦИЮ. Вышеизложенное подтверждается соответствующей судебной практикой (см. Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 03.09.2012 года по делу №8903).  

    В заключение обратим Ваше внимание на то, что оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации.

    Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года (см. Отраслевое соглашение)

  • 15.07.2013 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 0 0 1831

    Президент подписал поправки, касающиеся противодействия незаконным финансовым операциям. Какие цели преследуют принятые нововведения?

    Существенные изменения коснулись вопросов государственной регистрации юридических лиц. Начиная с  28 июня 2013 года, усилены требования о достоверности информации, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц. Так, «новая» ст. 51 ГК РФ закрепляет, в частности, что лицо, добросовестно полагающееся на данные Единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные Единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверные данные, содержащиеся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица.

    Также указанная статья устанавливает обязанность юридических лиц, возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.

    Кроме того, ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» дополнена новыми основаниями для отказа в государственной регистрации, один из таких «новичков», прямо предусматривает отказ в регистрации в случае  наличия у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений (адрес, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица). В свою очередь, регистрирующий орган, согласно «обновленной» ст. 51 ГК РФ, обязан до государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц, провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. Это своего рода право регистрирующего органа произвести экспертизу документов, поданных на государственную регистрацию, чего ранее не было. Прослеживается, что указанные нововведения направлены на обеспечение исполнения обязательств сторонами делового оборота, так как организации, вступающие в договорные отношения, априори должны быть действительными, отвечать по своим долгам, а для этого нужно иметь возможность такие организации найти, так как практика настоящего по взысканию задолженности имеет грустную статистику, и в не последнюю очередь из-за того, что таких должников просто-напросто нет по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Конечно, для нынешнего делового мира такие новшества повлекут ряд неудобств, но, тем не менее, такие поправки предполагают положительную тенденцию.


    Корреспондируя к новым нормам ГК РФ и Закона о государственной регистрации юридических лиц, относительно требований к юридическому адресу, налоговые органы, согласно измененной ст. 31 НК РФ, будут направлять свою корреспонденцию по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, кроме индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, физических лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем, которые будут получать корреспонденцию по адресу места жительства (места пребывания) или по предоставленному налоговому органу адресу для направления документов, содержащемуся в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Ранее порядок направления документов регламентирован не был. Данное положение вступает в силу 30 июля 2013 года.

    Также с 30 июля 2013 года вступают в силу новые правила проверки сделок налоговыми органами. Если сейчас, согласно ст. 93.1 НК РФ, налоговый орган запрашивает у организации только информацию о сделке, без каких-либо документов, то начиная с 30 июля 2013 года, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.

    С 30 июля 2013 года налоговые органы будут вправе взыскивать недоимку со счетов зависимых компаний. Теперь перевод денежных средств на счета зависимых компаний не будет являться способом избежать уплаты недоимки. Новые правила закрепляют, что с организации (основная или зависимая), за которой числится недоимка, знавшей о назначении выездной налоговой проверки или о начале проведения камеральной налоговой проверки, произошла передача денежных средств, иного имущества основному или зависимому обществу, и если такая передача привела к невозможности взыскания указанной недоимки, взыскание недоимки производится с соответствующих организаций пропорционально доле поступившей им выручки за реализуемые товары (работы, услуги), долей переданных денежных средств, стоимости иного имущества. Такие же действия будут произведены налоговым органом, даже и в случае непрямой передачи денег между основным и зависимым обществами, а через взаимосвязанные операции, участниками которых, в том числе, будут и невзаимозависимые общества, либо если участники таких сделок, будут признаны иным образом зависимыми, в судебном порядке.

    Одно из существенных новшеств вступит в силу с 1 июля 2014 года. Согласно обновленной ст. 86 НК РФ, банки будут обязаны сообщать в налоговый орган об открытых счетах физических лиц, а также об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств. Также, начиная с 1 января 2014 года обновленная норма права (п.1 ст. 119 НК РФ) позволит налоговому органу штрафовать налогового агента за несвоевременную сдачу деклараций, чего ранее не предусматривалось.

    Еще одно из существенных изменений, вступит в действие с 1 января 2015 года.  Налоговые органы будут вправе блокировать счета организаций, которые не ответили на запрос ИФНС, не явились в налоговую или не выслали квитанцию о получении от проверяющих органов документов, подтверждающих получение электронной отчетности (ст. 76 Налогового кодекса РФ).

    В ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» также внесены изменения, согласно которым налоговые органы будут использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в целях осуществления контрольных и надзорных функций за соблюдением законодательства о налогах и сборах по защите интересов государства в делах о банкротстве, а также при государственной регистрации юридических лиц.

    В целом, рассматриваемый закон затронул 22 федеральных закона. В частности, предусмотрена обязанность организаций обеспечить передачу документов организации при смене руководителя, расширен перечень лиц, отвечающих по обязательствам банкрота при порче бухгалтерских документов, "крупный размер" преступлений в финансовой сфере стал "особо крупным", ужесточились наказания в сфере финансовых преступлений, введены новые виды преступлений и меры наказания за них, банки получают право расторгать договор банковского счета.

  • 05.07.2013 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 0 0 2249

    Новые бланки для регистрации в налоговой (Приказ ФНС России №ММВ-7-6/25@)

    Текст данного документа опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 44, 29.10.2012 не в полном объеме (прил. 1-19 не приводятся).

    Постановление Правительства РФ №439 от 19 июня 2002 года утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ №454 от 30 мая 2013 года (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 3 июня 2013 года).

    Приказом Минюста России №68 от 7 мая 2013 года  "Об определении форм документов, представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы для государственной регистрации некоммерческих организаций" определено, что для государственной регистрации некоммерческих организаций, принятие решений о государственной регистрации которых отнесено к компетенции Минюста России и его территориальных органов, а также для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, не связанных с внесением изменений в их учредительные документы, используются формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, утвержденные приказом ФНС России №ММВ-7-6/25@ от 25 января 2012 года "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств". Оформленные с использованием форм, утвержденных вышеназванным приказом ФНС России, документы представляются в Минюст России (его территориальные органы) с 4 июля 2013 года.
     
    Новые формы заявлений о регистрации значительно отличаются от прежних. Причем некоторые нововведения требуют разъяснений и доработки.
     
    Новые формы машиночитаемые, и их использование обеспечит возможность ввода содержащейся в них информации в информационную базу налогового органа с применением технических средств. Это, в свою очередь, подразумевает точное заполнение знакомест формы заявителем, с соблюдением установленного шрифта, размера, пробелов, скобок и иных знаков пунктуации. Также нужно соблюдать утвержденные Приказом Требования к заполнению условных обозначений, чисел, возможности сократить слово, или запрета на его сокращение. Подразумевается, что если будет допущен такой технический огрех как, например, непредусмотренное сокращение слова, пропуск пробела, тире, кавычки, то вполне вероятен шанс получения отказа в государственной регистрации. Форматировать знакоместа и поля в новых формах запрещено. В распоряжении заявителей новые формы представлены в формате Excel, а также, на сайте ФНС России, представлена бесплатная программа подготовки пакета электронных документов для государственной регистрации (ППЭДГР, версия 1.0.9 от 4 марта 2013 года), хотя думается, что после “первых ласточек”, релиз этой программы, как и Excel – формат новых форм, будут обновлены.

    Есть положительные моменты по отражению в новом заявлении кодов ОКВЭД. Теперь не нужно вносить расшифровку к кодам, а указывать только код, состоящий из не менее четырех знаков. Кроме того, для регистрации изменения размера уставного капитала (увеличение или уменьшение) теперь не нужно будет предоставлять отдельно форму Р14001, необходимые изменения сведений об участниках будут отражаться в форме Р13001. Об этом сказано в пункте 5.7.6 Требований к Приказу.

    Серьезные изменения коснулись заявителей при государственной регистрации юридического лица при его создании. Новую форму для государственной регистрации юридического лица при его создании, как и предыдущую, заверяет у нотариуса учредитель, но если в прежних формах, при учреждении общества несколькими учредителями, нотариальному заверению подлежала подпись только одного из учредителей, уполномоченного на то решением общего собрания, то в новых формах такой порядок изменился. Теперь, начиная с 4 июля 2013 года, при создании общества двумя и более учредителями, заявление подписывается всеми учредителями, и подлинность подписи заявителей на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, это прямо предусмотрено Приказом. Такое новшество и открытый вопрос о порядке подачи такого заявления в регистрирующий орган, влечет ряд неудобств и затруднительность регистрации юридического лица, например, при учреждении общества иностранным лицом или с участием такого, либо учредителями, находящимися в разных регионах Российской Федерации. Такие нюансы требуют разъяснений ФНС России, а возможно и корректировок, так как ни нотариусы, ни сам регистрирующий орган, на сегодняшний день, однозначного ответа дать не могут.

    Вопрос, как вносить в новую форму информацию о юридическом адресе общества, на данный момент регистрирующим органом также оставлен без комментариев, а разъяснить есть что. Существуют адреса, содержащие в себе множественные реквизиты, такие как этаж, воинская часть, станция и т.д., однако, полей для внесения таких реквизитов в форме не предусмотрено и при условии того, что поля и знакоместа в формах изменять запрещено, как указывать такие адреса, на данный момент не ясно.

    Вопрос прошивки новых заявлений Требованиями к Приказу никак не регламентирован. Но исходя из того, что нотариус заверяет документ и должен пресечь изменение такого документа, то, скорее всего, заявление будет сшивать нотариус при удостоверении подписи заявителя. Но этот нюанс, опять-таки, требует разъяснения, принимая во внимание, что эти формы машиночитаемы.

    С учетом того, что многие нюансы по заполнению и подачи заявлений по новым формам остались неосвещенными, сотрудники нашей компании ведут активные переговоры с регистрирующим органом относительно особенностей заполнения и предоставления новых форм для государственной регистрации, кроме того, ФНС России готовит разъяснение по вновь утвержденным формам, которое планируется опубликовать в самое ближайшее время.

  • 04.06.2013 Ирина Великанова, Юрисконсульт GSL Law & Consulting 0 0 1657

    Увольнение беременной сотрудницы

    Ответ на Ваш вопрос следует начать с того, что принуждение работника к увольнению является незаконным.  

    В рассматриваемой ситуации возможны следующие варианты. Если Вы не желаете продолжать трудовую деятельность с Вашим работодателем, Вы можете уволиться по собственному желанию в порядке ч. 3 ст. 77 ТК РФ, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Однако данный вариант расторжения трудовых отношений для Вас нежелателен, поскольку для  работника не предусмотрено каких-либо компенсаций в связи с расторжением трудового договора. Во-вторых, Вы можете уволиться по соглашению сторон в порядке ч. 1 ст. 77 ТК РФ. При этом в соглашении о расторжении трудового договора Вы и работодатель можете предусмотреть выплату Вам компенсации или дополнительного вознаграждения в связи с расторжением трудового договора. 

    Если же Вы не намерены прекращать трудовые правоотношения с работодателем, Вам следует помнить о том, что поскольку с Вами заключен бессрочный трудовой договор, работодатель может уволить Вас по собственной инициативе только в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (ч. 1 ст. 261 ТК РФ).  Положения ч. 1 ст. 261 ТК РФ, устанавливающие запрет увольнения по инициативе работодателя беременных женщин, за исключением ликвидации компании или прекращения деятельности ИП, относятся к числу специальных норм, предоставляющих беременным женщинам повышенные гарантии, направлены на обеспечение поддержки материнства и детства.

    Таким образом, выбор остается за Вами – либо расторгнуть трудовой договор, либо продолжить трудовые правоотношения с Вашим работодателем, имея право на получение в дальнейшем всех социальных гарантий, которые установлены для беременных женщин ТК РФ.     
      

  • 30.04.2013 Ирина Великанова, Юрисконсульт GSL Law & Consulting 0 0 1159

    Увольнение по сокращению численности или штата работников

    Сокращение численности или штата работников организации – одно из оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Увольнение по указанному основанию требует соблюдения сложной и строго формализованной процедуры. Бремя доказывания законности, обоснованности и соблюдения порядка увольнения при расторжении трудового договора в случае сокращения численности или штата работников организации лежит на работодателе (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).

    Для того, чтобы увольнение по данному основанию было признано правомерным, работодатель должен доказать в числе прочего фактическое сокращение численности или штата работников организации/предприятия, а также исполнение обязанности по предложению работнику с учетом его состояния здоровья другой имеющейся работы (вакантной должности или работы, соответствующей квалификации, либо нижеоплачиваемой работы). При этом работодателю при решении вопроса о переводе работника на другую работу необходимо учитывать «реальную возможность работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы» (п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ»). В противном случае работник, уволенный по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ без достаточных на то оснований, подлежит восстановлению на работе, что подтверждается многочисленной судебной практикой (например, Определение Московского городского суда от 24.06.2010 года по делу №33-18438, Определение Верховного Суда РФ от 10.06.2011 года №20-Г11-6). Сможет ли Ваш бывший работодатель доказать в суде (в случае Вашего обращения с исковым заявлением о восстановлении на работе) наличие всех необходимых фактов, подтверждающих правомерность Вашего увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, ответить не представляется возможным в рамках форума.

    В заключении хотелось бы обратить Ваше внимание на ч. 1 ст.392 ТК РФ, в соответствии с которой работник имеет право обратиться в суд по спорам об увольнении в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
     
     

  • 14.06.2011 Выпускник GSL Law&Consulting, выпускник GSL 0 0 3704

    Объединение ЗАО и ООО

    Согласно п. 1 ст. 16 ФЗ Об АО и п. 1 ст. 52 ФЗ об ООО, слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

    Согласно п. 1 ст. 17 ФЗ Об АО и п. 1 ст. 53 ФЗ Об ООО, присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

    Таким образом, общество «А» и общество «Б» могут объединиться в одно общество либо при реорганизации в форме слияния, либо  в форме присоединения.

    В этой связи необходимо обратить внимание, что «А» и «Б» имеют разные организационно-правовые формы. 

    Указанные выше статьи ФЗ Об АО и ФЗ Об ООО четко не дают понять, возможно ли слияние или присоединение обществ разных организационно-правовых форм: в п. 1 указанных статей речь об ОПФ не идет вообще, п. 2 и последующие пункты говорят об общих собраниях акционеров (ФЗ Об АО) и общих собраниях участников (ФЗ Об ООО). Однако Пленум ВАС РФ в п. 20 своего Постановления от 18.11.2003г. № 19 определено обозначил, что  положения ФЗ Об АО, определяющие порядок их реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения (статьи 16 - 19), не предусматривают возможность проведения реорганизации этих обществ посредством объединения с юридическими лицами иных организационно-правовых форм (в том числе с обществами с ограниченной ответственностью) либо разделения их (выделения) на акционерное общество и юридическое лицо другой организационно-правовой формы. Слияние или присоединение двух или нескольких акционерных обществ может осуществляться в целях создания более крупного общества.

    При решении подобных вопросов на практике суды придерживаются аналогичной позиции. Так, ФАС Уральского округа  в своем Постановлении от 02.09.2009г. № Ф09-6444/09-С4, ссылаясь на ст. 17 ФЗ Об АО и п. 20 выше указанного Постановления ВАС РФ, определил, что «реорганизация акционерного общества в форме присоединения может быть осуществлена только путем его прекращения с передачей всех прав и обязанностей другому акционерному обществу.». 

    ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 28.02.2007г. по делу А82-125/2005-4 сослался на п. 20 Постановления ВАС РФ и указал, что «порядок реорганизации акционерного общества в форме слияния определен в статье 16 ФЗ Об АО. Данная норма не предусматривает слияния акционерных обществ с обществами других организационных форм. …В рассматриваемом случае решение о реорганизации открытого акционерного общества "К" от 17.08.2004 (л. д. 38), договор о слиянии (л. д. 41 - 43), передаточный акт (л. д. 49) содержат условия о слиянии акционерного общества с обществом с ограниченной ответственностью, то есть противоречащие законодательству положения. Данные документы не имеют юридической силы, поскольку приняты с существенными нарушениями закона. Следовательно, считаются непредставленными в регистрирующий орган.».

    Арбитражный суд Московской области в Решении от 26.07.2005г. № А41-К1-12955/05 определил, что «в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ Об ООО в результате реорганизации общества с ограниченной ответственностью путем слияния может быть создано только общество с ограниченной ответственностью. В соответствии со ст. 56 ФЗ Об ООО акционерное общество из общества с ограниченной ответственностью может быть создано только путем преобразования.».

    В соответствии с п. 1 ст. 68 ГК РФ, хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, установленном ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 98 ГК РФ и п. 1 ст. 56 ФЗ Об ООО, общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

    Следовательно, прежде чем ЗАО «А» и ООО «Б» смогут объединиться в одно общество при реорганизации в форме слияния, либо  в форме присоединения, ООО «Б» должно преобразоваться в ЗАО «Б».

  • 04.06.2011 Елена Данкова, Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting 0 0 4309

    Обмен квартиры в Москве на земельный участок в Подмосковье

    Добрый день. 
     
    В Вашей ситуации подлежит регистрации:
    1. Договор мены
    2. Переход права собственности на квартиру
    3. Переход права собственности на земельный участок.
    Договор мены подлежит регистрации в случае, если хотя бы одним из обмениваемых объектов недвижимости является объект, договор купли-продажи которого подлежит государственной регистрации. В Вашем случае, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации договор продажи жилой недвижимости, т.е. квартиры (п. 2 ст. 567, п. 2 ст. 558 ГК РФ). 
     
    Переход права собственности к каждой из сторон договора мены также подлежит государственной регистрации.
     
    В Вашем случае обмениваемые объекты находятся в разных регистрационных округах. 
     
    Государственная регистрация Договора мены может быть произведена в любом из округов (В Москве или Подмосковье), по месту нахождения одного из объектов недвижимости (п.5 «Инструкции о порядке государственной регистрации договора мены и (или) перехода прав на объекты недвижимого имущества, находящееся на территориях различных регистрационных округов, утв. Приказом Минюста от 01.07.2020 года № 183). 
     
    Государственная регистрация перехода права собственности проводится территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее по тексту – Служба) по месту нахождения объекта недвижимости. Таким образом, государственная регистрация перехода права собственности на обмениваемые объекты должна проходить и в Москве и в Подмосковье. 
     
    При регистрации Договора мены, в том же территориальном органе Службы, Вам зарегистрируют и переход права собственности на тот объект, который располагается на территории данного регистрационного округа. Затем, территориальный орган Службы по месту нахождения второго объекта недвижимости, по представлении ему заявления и всех необходимых для государственной регистрации  документов, зарегистрирует переход права собственности ко второй стороне сделки.

  • 21.03.2011 Анна Новикова, Старший юрист GSL Law & Consulting 0 1 3239

    Филиал иностранной некоммерческой компании

    Уважаемая Алла! 

    С соответствии со ст. 13.2 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон) иностранная некоммерческая неправительственная организация в течение трех месяцев со дня принятия решения о создании на территории Российской Федерации филиала или представительства уведомляет об этом Министерство юстиции.

    Министерство юстиции не позднее тридцати дней со дня получения уведомления выдает руководителю соответствующего филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации выписку из реестра.

    Правоспособность филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории РФ возникает со дня внесения в реестр сведений о соответствующем структурном подразделении иностранной некоммерческой неправительственной организации.

    Таким образом, начать Вам необходимо с подготовки уведомления и сбора необходимых для подачи с уведомлением документов. 

    К уведомлению прилагаются следующие документы:

    1. учредительные документы иностранной некоммерческой неправительственной организации;
    2.  решение руководящего органа иностранной некоммерческой неправительственной организации о создании филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации;
    3. положение о филиале или представительстве иностранной некоммерческой неправительственной организации;
    4. решение о назначении руководителя филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации;
    5. документ с изложением целей и задач создания филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации.

    Уведомление и прилагаемые к нему документы должны быть представлены на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык.

    Все документы иностранной компании должны быть легализованы консульскими учреждениями обеих стран, с  нотариально заверенным переводом на русский язык. Для  ряда стран-участников Гаагской конвенции  1961 года вместо консульской   легализации    необходимо проставление специального штампа -  Апостиль.

    После получения выписки из реестра в Министерстве юстиции необходимо будет поставить иностранную компанию на учет в налоговом органе (в Москве – в МИФНС № 47) и во внебюджетные фонды, а также получить письмо об учете в Статрегистра Росстата и изготовить печать филиала.

    Кроме того, не позднее двадцати дней со дня внесения в реестр сведений о соответствующем структурном подразделении иностранной некоммерческой неправительственной организации руководитель данного структурного подразделения обязан уведомить уполномоченный орган об адресе филиала или представительства и о контактных телефонах.

  • 28.02.2011 Елена Данкова, Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting 1 1 2578

    КИО при получении кредита в банке

    Уважаемая Алла! 

    При ответе на этот вопрос нужно учитывать правила конкретного банка и условия, на которых выдается кредит. Но если рассматривать ситуацию отвлеченно от конкретики, то можно сделать следующие выводы.

    При выдаче кредита, даже если кредитные средства будут перечислены напрямую на счет заемщика в зарубежном банке, клиенту открывается  ссудный счет, на котором ведется учет задолженности заемщика перед банком по кредитному договору.

    А согласно ст. 86 Налогового кодекса РФ, банки открывают счета организациям только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Учет в налоговых органах иностранных организаций, в связи с открытием ими счетов в банках на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с  разделом VII Особенностей учета в налоговых органах иностранных организаций, не являющимися инвесторами по соглашению о разделе продукции или операторами соглашения, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 30 сентября 2010 года №117н. 

    Согласно понятию «счета», данному в п. 2 ст. 11 НК РФ, счета (счет) - расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей.

    Если же рассматривать правовой режим ссудного счета, то данный счет открывается на основании кредитного договора, по ссудным счетам не производятся зачисление и расходование денежных средств, т.е. он не предназначен для расчетных операций, а является бухгалтерским счетом банка, на котором ведется учет задолженности заемщика перед банком по кредитным договорам. 

    В  п. 1 Информационного письма ЦБ РФ от 29.08.2003 N 4 указано, что ссудные счета не являются банковскими счетами по смыслу ГК РФ и используются для отражения в балансе банка образования и погашения ссудной задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами. 

    На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ссудный счет не подпадает под понятие счета, данное в ст. 11 НК РФ.

    Аналогичные выводы содержаться и в судебной практике, см. например Постановление ФАС Уральского округа от 13.01.2005 N Ф09-5755/04-АК, Постановление ФАС Московского округа от 16.05.2005 N КА-А41/3746-05,  Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 31.03.2006 N Ф08-1132/2006, от 23.03.2006 N Ф08-920/2006, от 22.03.2006 N Ф08-680/2006

    Таким образом, можно предположить, что в данной ситуации действующее законодательство не требует обязательного предоставления нерезидентом КИО.

  • 12.01.2011 Елена Данкова, Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting 0 0 1482

    Уведомление об открытии расчетного счета

    В течение 7 дней со дня открытия расчетного счета организация обязана уведомить: 

    1. налоговый орган по месту нахождения организации (подп. 1 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ); 
    2. территориальный орган Пенсионного фонда РФ, а также территориальный орган Фонда социального страхования РФ по месту нахождения организации (п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 № 212 ФЗ).

    Индивидуальные предприниматели сообщают в налоговый орган и в фонды только о счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности.

    Форма сообщения налогоплательщиком сведений, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ утверждена Приказом ФНС РФ от 21.04.2009 № ММ 7 6/252@ .

    Рекомендуемый образец «Сообщения об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации» размещен на сайте Пенсионного фонда РФ.

    Рекомендуемая форма «Уведомления плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии (закрытии) банковского счета» доведена Письмом ФСС РФ от 28.12.2009 № 02 10/05 13656.

    Данные уведомления можно представить в соответствующие органы лично или через представителя, либо направить по почте заказным письмом.

    Нарушение срока представления информации в налоговый орган влечет взыскание штрафа в размере 5000 рублей (п. 1 ст. 118 Налогового кодекса РФ), а также предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей (ст. 15.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

    Непредставление необходимых документов в территориальный орган Пенсионного фонда РФ и (или) территориальный орган Фонда социального страхования РФ, влечет взыскание штрафа в размере 50 рублей за каждый непредставленный документ (ст. 48 Федерального закона от 24.07.2009 № 212 ФЗ), а также наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей.

  • 15.12.2010 Елена Данкова, Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting 0 0 1170

    Сроки выплаты заработной платы

    Здравствуйте, Светлана!

    Нет, это неправомерно.

    В соответствии с ч. 6 ст. 136 Трудового Кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором.

    Согласно письмам Роструда и многочисленной судебной практике, недопустимо выплачивать заработную плату один раз в месяц, даже если работник согласен на это, и есть письменное согласие работника. Это грубое нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрена ответственность работодателя.

    Что касается конкретных сроков выплаты заработной платы, в том числе аванса (конкретные числа календарного месяца), а также размеров аванса, то они определяются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

    При выплате работникам заработной платы необходимо учитывать, что согласно Постановлению Совета Министров СССР от 23.05.57 N 566 "О порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца", действующему в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, размер аванса в счет заработной платы рабочих за первую половину месяца определяется соглашением администрации предприятия (организации) с профсоюзной организацией при заключении коллективного договора, однако минимальный размер указанного аванса должен быть не ниже тарифной ставки рабочего за отработанное время (письмо Роструда от 08.09.2006 N 1557-6).

    Таким образом, кроме формального выполнения требований ст. 136 ТК о выплате заработной платы не реже 2 раз в месяц работодателю при определении размера аванса следует учитывать фактически отработанное работником время (фактически выполненную работу).

    За нарушение трудового законодательства п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере:

    • от 1000 до 5000 руб. - в отношении должностных лиц;
    • от 30 000 до 50 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток - в отношении юридических лиц.

    Повторное нарушение влечет дисквалификацию руководителя на срок от одного года до трех лет (п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ).

    Часть 7 ст. 136 ТК РФ устанавливает, что для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы. На настоящий момент именно федеральных законов в этой области нет. Есть приказ, допускающий иные сроки для сотрудников ОВД.

    Таким образом, Вам должны выплачивать зарплату не реже, чем каждые полмесяца, в том числе аванс, пропорционально отработанному времени.

  • 15.12.2010 Елена Данкова, Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting 0 0 1 1316

    Договор дарения доли в праве на квартиру

    Наиболее оптимальным вариантом с юридической и налоговой точки зрения в Вашем случае является оформление права собственности на одного из членов семьи путем заключения договора дарения долей в праве общей собственности на жилое помещение. Согласно требованиям действующего законодательства, переход права собственности на долю в праве на жилое помещение, а также сам договор дарения подлежат государственной регистрации.

    Органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (в Москве - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

    Так как Ваша квартира находится в общей совместной собственности, т.е. доля каждого собственника не определена, для осуществления членами семьи дарения необходимо определить доли.

    Положения, устанавливающие (определяющие) долю каждого собственника в праве общей собственности, возможно включить непосредственно в договор дарения,  объединяя таким образом в рамках одного документа соглашение об определении долей и договор дарения долей.

    Договор дарения долей в праве общей собственности на жилое помещение (квартиру) считается заключенным с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.

    Перечень документов, необходимых для государственной регистрации, помимо договора дарения долей включает в себя кадастровый паспорт и экспликацию, для получения которых следует обратиться в территориальное бюро технической инвентаризации, а также иные документы, определяемые индивидуально в каждом конкретном случае. Обращаю Ваше внимание на необходимость уплаты государственной пошлины до момента подачи документов на государственную регистрацию.

    Если договор дарения долей составлен юридически грамотно, и к нему были приложены все необходимые документы, срок государственной регистрации составит 12 дней. Итогом будут являться Свидетельство о государственной регистрации права и зарегистрированный экземпляр договора дарения долей.

1 ← Ctrl2
RU EN